Банкротство должника. Что надо делать и что не надо
Право
19.11.2024
Поделиться

Банкротство должника. Что надо делать и что не надо

Несостоятельность должника редко бывает неожиданной, но все-таки и это не исключено. Как не допустить критических ошибок, которые помешают получить удовлетворение за счет имущества должника? Что надо делать и что совершенно недопустимо? Рассказываем.
Команда BIZNESINALOGI
Команда BIZNESINALOGI
Авторы статей и новостей
98
просмотров

С мая 2024 г. (точнее, с 29-го числа) Федеральный закон от 29.05.2024 г. № 107-ФЗ существенно повысил уровень долга, при котором кредиторы имеют право обратиться с заявлением о признании должника банкротом:

  • не менее 2 млн руб. – суммарно для обычных юрлиц (было 300 тыс. руб.);
  • 3 млн руб. – для с/х-организаций, стратегических предприятий, субъектов естественной монополии (вместо прежних 500 тыс. и 1 млн руб. соответственно).

При подсчете принимаем во внимание лишь первоначальный долг. Никакие штрафы, неустойки и пени не учитываются.

Нет необходимости просто сидеть и ждать, пока ваш проблемный должник «накопит» нужную сумму невыполненных обязательств.

Это критически важный этап, который нельзя пропускать. Долг необходимо просудить, т.е. добиться судебного решения (или судебного приказа по бесспорному требованию), которое зафиксирует требование к должнику.

Как только документ вступит в силу, долг достигнет нужного порога и истекут три месяца с момента, когда обязательства должны были исполниться (п. 2 ст. 33 закона о банкротстве), – можно обращаться с заявлением о признании банкротом. Добиваться исполнения вынесенного решения (приказа) необходимости нет. Вне зависимости от того, является ли ваш должник физическим или юридическим лицом, вопросы подсудности решают «экономические» суды.

Однако перед тем, как составить и отправить заявление в арбитраж, надо совершить еще одно обязательное действие.

ЕФРСФДЮЛ (проще говоря, Федресурс) – информационный реестр для публикации всех значимых сведений о бизнес-деятельности ИП, юридических лиц, других субъектов. Внести информацию на Федресурс можно непосредственно через портал http://www.fedresurs.ru (нужна усиленная квалифицированная электронная подпись) (п. 5 ст. 7.1 закона о госрегистрации), через нотариуса (п. 8.1 ст. 7.1 закона о госрегистрации, ст. 22, 86 основ законодательства о нотариате, утвержденных ВС РФ 11.02.1993 г. № 4462-1), через арбитражного управляющего (п. 8.2 ст. 7.1 закона о госрегистрации). Размещение платное.

Не позднее чем за 15 дней до обращения в арбитраж опубликуйте на Федресурсе уведомление об этом своем намерении. Оно будет действительно в течение 30 дней с момента публикации, и в течение этого периода надо успеть обратиться в суд (п. 2.1 ст.7 Федерального закона от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ, далее – Закон о банкротстве). Если пропустили этот срок, то придется сначала подать новое уведомление и лишь потом обращаться в арбитраж.

Необходимо уплатить госпошлину:

  • 10 000 руб. – если должник является физлицом и ИП;
  • 100 000 руб. – если должник – организация (подп. 8 п. 1 ст. 333.21 НК).

Далее вам необходимы:

  • акты суда, вступившие в силу, подтверждающие ваше требование;
  • подтверждение публикации уведомления на Федресурсе (п. 2, 2.1 ст. 7 Закона о банкротстве). В отсутствие такого подтверждения арбитраж откажет в приеме заявления;
  • доказательства того, что вы уже направили должнику заявление и подтверждающие документы (п. 3 ст. 39 Закона о банкротстве);
  • если ведете дело через представителя, то доверенность, причем в ней должно быть указано, что лицо, указанное в ней, в самом деле уполномочено вести от вашего имени банкротное дело (п. 2 ст. 40 Закона о банкротстве);
  • если заявление подается гендиректором, то потребуется приложить документ, подтверждающий его статус (выписка из устава, протокола и т.п.).

Теперь о самом заявлении (см. ст. 39, 40 Закона о банкротстве). Оно должно содержать:

  • наименование арбитража, в который подается заявление;
  • данные должника – наименование (Ф.И.О.), адрес, регистрационные данные;
  • данные кредитора;
  • размер требований – долг плюс проценты, неустойка и т.п.;
  • указание на СРО, из членов которой будет методом случайной выборки определен управляющий;
  • указание на обязательство, на основе которого возникло требование.

К заявлению должны быть приложены документы, обосновывающие как наличие обязательства, так и его размеры (как правило, представляют накладные, счета-фактуры и проч.).

Как уже было сказано, все банкротные дела ведут арбитражи, и неважно, кто должник – физлицо или фирма. Обращаться надо в арбитраж по месту регистрации (проживания) должника. Это можно сделать, лично обратившись в соответствующий суд, в электронном виде, через систему «Мой арбитр», почтовым отправлением (оптимально – ценным, с уведомлением о вручении).

Внимание: арбитраж разбирает заявления в той последовательности, в которой они поступают в суд. Если первое по времени поступления заявление будет признано обоснованным, то остальные тоже будут рассмотрены, но уже как заявления о вступлении в то же дело о банкротстве. Если есть одно незавершенное дело о банкротстве, то второе относительно того же должника не возбуждается (п. 4 ст. 48 Закона о банкротстве, п. 7 постановления Пленума ВАС от 22.06.2012 г. № 35).

То есть если вы выяснили, что дело о банкротстве вашего должника уже открыто, то следует подавать не заявление о банкротстве, а о вступлении в дело о банкротстве. Тут нет ничего страшного, так называются все заявления кредитора, поступившие после первого заявления, которое принял арбитраж.

Важно! Вы все равно обязаны делать публикацию на Федресурсе, платить госпошлину, направлять копии заявления и подтверждающих документов – т.е. соблюсти все формальности, которые описаны выше.

Крайне важно в банкротном процессе держать руку на пульсе. Так, приняв заявление, суд известит о дате первого заседания, а во всех заседаниях участвовать крайне желательно. Также не исключено, что сам должник уведомит о том, что готов добровольно погасить свои обязательства, или предложит пойти на мировую.

Если этого не произойдет, то суд утвердит арбитражного управляющего и введет наблюдение. Для кредитора это означает, что должник несвободен в своих действиях. Иными словами, будущий банкрот уже несамостоятелен в ведении бизнеса, он уже не вправе ни заключать сделки, ни даже отдавать долги без согласия управляющего.

Как вы понимаете, арбитражный управляющий – ключевая фигура в банкротстве, с ним надо активно взаимодействовать и внимательно контролировать его. Не секрет, что многие управляющие ангажированы должниками или определенными группами кредиторов. А иной раз имитируют бурную деятельность, стараясь увеличить свое вознаграждение. В любом случае, если управляющий:

  • нарушит порядок оценки имущества банкрота;
  • не обеспечивает сохранность имущества;
  • нарушает очередность удовлетворения текущих требований;
  • не принимает мер для погашения дебиторки и т.п. (ст. 15 ГК, ст. 20.4 Закона о банкротстве),

то необходимо требовать взыскания убытков сначала в судебном порядке, а потом обратиться к самому управляющему или в организацию, застраховавшую его ответственность. Если страховой выплаты не хватит – требуйте возмещения в СРО, членом которой является управляющий.

Когда подавать заявление – немедленно после того, как вы увидите, что они принимаются. Вот почему так важно следить за всеми извещениями, которые касаются вашего должника. Сведения конкретно о введении наблюдения публикуются в газете «КоммерсантЪ», и с даты публикации надо успеть направить свои требования не позднее 30 дней (календарных!) (п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве, распоряжение Кабмина от 21.07.2008 г. № 1049-р).

Требования – обязательно в электронном виде, с приложением подтверждающего судебного акта, других документов (п. 1 ст. 71 Закона о банкротстве), – надо представить в арбитраж, ведущий банкротное дело, самому должнику и управляющему.

У вас на руках уже есть судебный акт, вступивший в силу, поэтому госпошлина не уплачивается. Если акта нет, то берется показатель госпошлины в зависимости от размера требования, как при заявлении требований, подлежащих оценке, подп. 1 п. 1 ст. 333.21 НК.

Для направления требования необходима электронная подпись. Чтобы направлять документы через Госуслуги, достаточно простой ЭП, но взаимодействие через ЭДО участников арбитражного процесса требует УКЭП (ст. 4, ч. 1 ст. 125 АПК).

Окончательное решение о том, включать ли требование в реестр, принимает арбитражный суд или управляющий (это решение может быть оспорено).

Если вы по уважительной причине опоздали с подачей заявления о включении требований в реестр, то ходатайствуйте перед судом о восстановлении срока подачи (п. 1 ст. 142 Закона о банкротстве).

Банкротство – процесс «живой», многое зависит от обстоятельств конкретного дела и участников. Теоретически алгоритм выглядит так:

  • проводится анализ финансового состояния должника;
  • назначается и проводится первое собрание;
  • на нем кредиторы голосуют по вопросу дальнейшей участи должника (голоса учитываются не 1:1, а пропорционально размеру реестровых требований).

Далее по Закону о банкротстве возможны такие процедуры, как:

  • финансовое оздоровление;
  • внешнее управление;
  • мировое соглашение,

а на практике даже наблюдение – необязательный этап.

Так, арбитраж может, минуя наблюдение, ввести конкурсное производство. На практике так происходит, в частности, когда:

  • должники, у которых имущества явно недостаточно для погашения всех долгов, запускают процесс добровольной ликвидации;
  • руководители должников или вообще отсутствуют, или неизвестно, где они находятся;
  • бизнес не ведется более чем 12 месяцев (не платит налогов, не подает отчетность и т.п.).

Опять-таки, на практике немедленное введение конкурсного производства куда выгоднее кредитору – это немалая экономия времени, да и вознаграждение управляющему будет скромнее.

Однако окончательное решение о том, какие процедуры вводятся, принимает арбитраж.

Должник, лишенный самостоятельности, – за него все решает управляющий, – не сможет погасить долги, даже если захочет. Вы как кредитор можете рассчитывать лишь на конкурсную массу, т.е. имущество должника, за счет которого с вами будут расплачиваться. Выше уже было сказано насчет необходимости контролировать управляющего – помимо прочего, это обязательно в силу того, что именно управляющий формирует конкурсную массу.

В идеале управляющий – настоящий бизнес-следопыт, который, приняв имущество, проведя инвентаризацию, принимается активно выявлять сокрытые, выведенные активы, дебиторскую задолженность, легко устанавливает тех, на кого активы переписывались. На деле не всегда все так радужно, о чем уже было сказано.

Что делать? Поясним на примере оспаривания сделок – к слову, как раз этим ангажированные должниками управляющие занимаются вяло, для вида. Если вам и тем более иным кредиторам стало известно, например, о фиктивных сделках для вывода активов – надо оформить поручение управляющему оспорить ее.

Это способны сделать:

  • собрание (или комитет) кредиторов или
  • крупный кредитор, на требования которого приходится не менее 10% от реестра (ст. 61.9 Закона о банкротстве).

Правда, нередко и среди кредиторов есть «свои» и «чужие». Нередко продвинутые должники оформляют хитроумные схемы – например, незадолго до старта банкротного процесса оформляют фиктивные сделки, обеспеченные залогом в пользу «своих» кредиторов.

В таком случае этот «свой» кредитор на законном основании сможет получить удовлетворение в первую очередь (ст. 334 ГК), а на долю других кредиторов может вообще ничего не остаться.

Чтобы предотвратить такого рода махинации, надо, как уже было сказано не раз, держать руку на пульсе, контролируя крупную дебиторскую задолженность, регулярно проверять, не появился ли ваш должник на Федресурсе, в базе арбитражных дел и т.п.

Со стороны процесс выглядит просто: сформировали конкурсную базу – она продается с торгов – за счет вырученных средств кредиторы получат то, что им следует.

Порядок проведения торгов может предложить управляющий, этот порядок согласовывается на собрании кредиторов и окончательно утверждается арбитражем.

В процессе возможна масса нюансов: например, цена имущества умышленно завышается (занижается), лоты для торгов формируются с тем, чтобы замаскировать наиболее ликвидные объекты, и т.п.

Любой кредитор, который не согласен с утвержденным порядком, должен оспорить его в судебном порядке.

Мы выше уже упоминали одну из распространенных махинаций в банкротном процессе – выведение активов через залоговых «своих» кредиторов. Скажем еще немного по этому вопросу.

Почему так важно включиться в реестр? Потому что при распределении средств конкурсной массы в первую очередь получают свое кредиторы по текущим платежам, далее – по реестровым требованиям, в последнюю – по требованиям вне реестра.

То есть кредиторы, чьи требования остались за реестром, вряд ли что-то получат (денег не останется). Да и внутри реестра есть своеобразная «конкуренция» – правильнее, конечно, говорить об очередности:

  • I очередь – требования в счет возмещения ущерба, причиненного жизни и здоровью;
  • II очередь – долги по оплате труда и связанные с ним;
  • III очередь – прочие кредиторы,

но если обязательство обеспечено залогом, то при продаже предмета этого залога 70% сразу отправляются залоговому кредитору (ст. 138 Закона о банкротстве).

Это лишь один пример, их на самом деле куда больше.

Поэтому нередко единственная возможность хоть что-то получить с должника – задействовать механизм субсидиарной ответственности.

Если имущества должника недостаточно для того, чтобы удовлетворить всех кредиторов, при этом в финансовом крахе виноваты конкретные люди, то их могут привлечь к выплате долгов в недостающей части.

Вопрос об этом могут ставить не только конкурсные кредиторы, но и те, чьи требования остались за «бортом», т.е. реестром.

Как найти виноватого: определить лицо, которое имело возможность определять действия должника (т.н. КДЛ, контролирующее должника лицо). Это могут быть не только гендир, акционер, собственник, участник – им может оказаться любое лицо, которое фактически выступало КДЛ.

КДЛ может быть привлечено к погашению долгов банкрота, если:

  • заключало, одобряло сделки, навредившие интересам кредиторов;
  • затрудняло банкротный процесс, не представляя, скрывая, искажая документацию, отчетность;
  • долги накопились именно из-за его незаконных действий;
  • не делало того, что должно было делать по закону, – например, не опубликовало уведомление на Федресурсе, не вовремя подало заявление на банкротство и т.п.

Да, и даже если лицо не было признано судом КДЛ, но недобросовестный менеджмент дал ему возможность обогатиться за счет должника, – и такое лицо может быть привлечено к субсидиарке.

Арбитраж, выявив основания для субсидиарки, приостановит производство по банкротному делу вплоть до окончательного расчета со всеми кредиторами. Средства, которые будут взысканы с лиц, привлеченных к субсидиарке, будут или распределены между кредиторами, или взысканы в общем порядке, после чего будут реализованы на торгах, и выручка пополнит конкурсную массу.